❶ 软着和专利哪个的保护范围大一些
各有优缺点,从保护客体不同来看,专利的保护范围更大一些。
软件着作权和专利都属于知识产权保护范畴之内,它们的相同点很少,不同点却很多。
相同点是:申请成功都能获得政府资助,并且都可以作为申请国家高新技术企业的条件等。
不同点:
▲依据法律不同
软件着作权保护是依据《着作权法》和《计算机软件保护条例》来实行的;
专利保护是依据《专利法》来实行的。
▲保护原则不同
软件着作权是在软件创作完成后自动产生的,也是自愿进行软件着作权登记,登记的目的是体现公证的效力,主要用于声明着作权权属,同时使后续维权时的证据力度更大。
专利则必须向专利局提出申请才能获得保护,因此必须要积极申请,且专利制度也是以“用公开换保护”为原则。
▲保护客体不同
软件着作权申请提交的资料是源代码及用户操作手册,所以软件着作权保护的是表现形式,不保护思想。这样就有可能出现竞争对手将你的软件进行研究,然后改变编程语言,达到的结果是一样的,但由于代码不相同,所以不侵犯着作权。
专利则不同,在申请时描述的是软件的设计构思(注意一定要以技术方案的形式表现,或者最好能够结合硬件来表现),包含了软件流程图的内容,而不是主要说明采用哪种程序语言实现。一旦获权后,他人只要采用了软件专利的设计构思或方案,就可能构成侵权。
▲申请通过率不同
软件着作权实行的是登记制,只要形式审查时提交的材料完全符合要求,不违反《着作权法》的规定即可获权,登记通过率极高;
专利申请要求技术性高,并且要满足新颖性,创造性,实用性等诸多要求,申请难度较高。尤其是发明专利还需进行实质审查,总体来说通过率不是很高。
▲申请提供资料不同
软件着作权需提供:申请人身份证明文件、申请表、源代码及说明手册;
专利需提供:申请人身份证明文件、委托说明书、技术交底书(外观专利则提供图片或照片)。
▲申请周期不同
软件着作权申请周期短,可做加急,最快能1天下证;
专利申请周期长,尤其是发明专利,往往需要1-2年才能授权下证。
▲保护期限不同
自然人的软件着作权,保护期为自然人终生及其死亡后50年,截止于自然人死亡后第50年的12月31日;软件是合作开发的,截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日;法人或者其他组织的软件着作权,保护期为50年,截止于软件首次发表后第50年的12月31日,但软件自开发完成之日起50年内未发表的,即不再保护;
实用新型和外观设计保护期限从申请日起算10 年,发明专利则是20年。
▲申请和维护费用不同
软件着作权只有前期申请费用,没有后续的维护费用;
专利除了要交前期的申请费用之外,每年都需要缴纳年费,过期不缴纳即视为放弃专利权。
❷ 知识产权保护,商标、专利、软着、版权等哪一个好
如今知识产权已经与企业发展密不可分,众多企业都有属于自己的知识产权战略布局.可是知识产权中有商标、专利、软着、版权等等,到底用哪一种来保护知识产权才好呢?
商标 让品牌固若金汤
商标是区分商品或服务来源的标志,是企业品牌的核心体现.商标获准注册之后,受法律保护,利于打造具有高知名度的品牌,形成固定的消费群体.
专利 让创新更有价值
简单来说,专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型.
如,一个具有设计性的产品外包装可以申请外观专利保护;对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,可以申请实用新型专利;某一产品的生产方法、制作工艺等则可以申请发明专利.
版权 保护作品预防抄袭
版权即着作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括财产权、人身权).可以受版权保护的作品包括小说、诗词、散文、论文等文字作品;讲课、演说、布道等口语作品;配词或未配词的音乐作品;戏剧或音乐戏剧作品;哑剧和舞蹈艺术作品、绘画、书法、雕刻等美术作品;实用美术作品;建筑艺术作品;摄影艺术作品;电影作品等.
今日我们着重来了解一下版权,也就是着作权.
着作权是法律上规定的某一单位或个人对某项着作享有印刷出版和销售的权利,任何人要复制、翻译、改编或演出等均需要得到着作权所有人的许可,否则就是对他人权利的侵权行为.
版权登记的作用
版权,在我国法律上也叫着作权,自作品创作完成之日自动产生.和世界上多数国家一样,我国实行版权自愿登记.权利的自动产生给着作权人行使着作权带来了极大的便利,但与此同时也给权利人带来了不安全感.
登记制度的设立就是从法律上提供一种制度,对于作品创作有关的原始信息以及权利变动的基本信息进行记载和公示,并作为着作权人拥有权利的初步证据,从而为着作权人享有和行使着作权提供安全保障措施.
2002年10月,最高人民法院发布了《关于审理着作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,该解释第7条规定:"当事人提供的着作权登记证书可以作为证据",进一步明确了着作权登记证书的效力.
随着版权的商业价值日益凸显,在版权领域的各类纠纷也越来越多,可以说版权登记的作用日益显着.
版权登记的好处
以着作权登记部负责的除软件以外的作品的版权登记为例,取得作品着作权登记证书的好处一般有:
1、在发生着作权纠纷时,是主张权利的有力武器.作为着作权归属的初步证明,除非有其他足以推翻着作权登记证书内容的相反证据,否则,司法、行政或其他有权机关可以采信着作权登记证书上的记载事项,从而大大降低相关权利人的举证难度;
2、在进行版权转让、授权许可等版权交易活动时,作为权利证明,能提高交易的安全性,有利于交易的顺利完成;
3、在着作权质押融资时,是质押融资法定环节质押登记的一个重要材料,也是评估机构评定着作权价值的重要的证明文件;
4、作为权利证明,通常是着作权人启动反盗版维权行动的前提.目前,作品着作权登记证书是电商平台上被广泛采用的一种有效的着作权权属证明文件;
5、是其他司法机关或行政机关要求提交的证明文件.如作为公检法等司法机关、着作权及相关行政管理机关(如海关)备案证明、公司上市资本的证明、授权播放境外电影、电视剧等作品的对外付汇的证明文件等;
6、可获得政策优惠或补贴.根据中央或一些地方、地区的产业政策,企业着作权人可以享受税收优惠、财政补贴、高新技术企业认证等方面的政策优惠或支持;
7、作为国家权威部门发放的证书,其是展现权利人竞争力的标志,是企业创新实力的表现,可以增强企业市场的有效竞争力;
8、在评定职称时,作为国家权威部门发放的证书,可以作为着作权人一项重要创新成果的证明文件.
总结
从企业发展战略来说,需要企业认真分析自身所需,再根据需求选择商标、专利、版权方面的多方布局,才能使知识产权发挥其最大的作用.
❸ 是申请发明专利好还是申请实用新型专利好
看你的产品的需求,通常来说这类的产品适合申请实用新型专利:
1、产品生命周期短:在专利申请中,因为实用新型专利保护期限是十年,发明专利是二十年,当一个产品生命周期比较短的时候,申请实用新型专利是不错的选择。
2、产品技术不断改良升级:发明专利申请授权一般需要2年-3年的时间,相对来说,实用新型专利授权时间比较短,仅仅需要6-8个月,如果产品技术一直在不断改良升级,授权时间短的专利更适合。
3、产品的开拓发明创新比较少,创新点以改进型为主:因为实用新型专利来说要求创造性不高,主要以实用性为主,如果创造性较强的,建议可以申请发明专利。
专利申请人可以根据自身产品情况和特点来决定,如果合适的话,也可以同时进行专利双报(同时申请发明专利和实用新型专利)。
❹ 专利保护与商业秘密保护的优缺点
专利保护力度较大,权利要求公开了该专利技术的所有必要的技术特征,在此后维权过程中针对性明确,便于操作和认定;
商业秘密保护权利人要采取必要的措施保护能为自己带来经济利益的不为他人所知晓的技术或经营信息,在保护阶段权利人举证义务较重
对比:容易被反响工程破解的,或采取保密措施仍容易泄漏的,且具备专利法要求的新颖性、创造性和实用性的技术,建议采取专利保护;专利保护有时间限制,最长20年即进入公有领域,谁都可以用。
不容易被破解,其权利人不想公开的,可以采取商业秘密保护形式。如可口可乐的配方
无所谓哪个有点更多,关键是被保护对象的特点
❺ 专利法保护以该制造方法制造出来的产品与产品发明保护的区别
前者保护客体的是方法,后者保护的是产品。
也就是说,专利保护的客体可以是方法,也可以是产品。
比如你发明了一种新杯子,这是新产品,可以申请专利保护。
你也可以对一种现有的杯子,发明了一种新的制造方法,也许新方法使得杯子更结实、或者生产率更高了,那这种方法也可以得到保护。
这两种当然不一样,所以法律要很严谨的把两种情况都纳入。
如果对于方法专利,法律只保护方法,不保护“以该制造方法制造出来的产品”,那就无法对市场上的产品进行处理,实质就很难起到保护的效果。
你起诉他人侵犯专利权的话,也很难举证。(除非你能偷着到他的工厂里把他的制造流程全部拍摄下来,呵呵)
❻ 专利与产品保护的区别,
专利权(Patent Right),简称“专利”。发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的专用权与独占权。知识产权的一种。我国于1984年公布专利法,1985年公布该法的实施细则,对有关事项作了具体规定。
[编辑本段]专利权主体
专利权主体即专利权人,是指依法享有专利权并承担相应义务的人。专利权主体包括以下几种:
一、发明人或设计人 发明人或设计人,是指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助性工作的人,例如试验员、描图员、机械加工人员等,均不是发明人或设计人。其中,发明人是指发明的完成人;设计人是指实用新型或外观设计的完成人。发明人或设计人,只能是自然人,不能是单位、集体或课题组。
发明创造是智力劳动的结果。发明创造活动是一种事实行为,不受民事行为能力的限制,因此,无论从事发明创造的人是否具备完全民事行为能力,只要他完成了发明创造,就应认定为发明人或设计人。
发明人或者设计人包括非职务发明创造的发明人或者设计人和职务发明创造的发明人或者设计人两类a非职务发明创造,是指既不是执行本单位的任务,也没有主要利用单位提供的物质技术条件所完成的发明创造。对于非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。发明人或者设计人对非职务发明创造申请专利,任何单位或者个人不得压制。申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
如果一项非职务发明创造是由两个或两个以上的发明人、设计人共同完成的,则完成发明创造的人称之为共同发明人或共同设计人。共同发明创造的专利申请权和取得的专利权归全体共有人共同所有。
❼ 产品包装申请专利比较好,还是申请版权比较好
对于这个问题,首先要看此产品包装适合什么样的形式,版权既着作权是文学、艺术、科学作品的作者享有的合法权益。外观专利也叫外观设计专利,是对产品的形状、图案或其结合,及其色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
二者看似一样,但是在应用中还是有所不同的。
版权保护的是作者的想法和思想的表达方式,如果是通过包装来表现产品特征的,是可以申请版权的。
外观设计专利保护的是具体什么形状、什么颜色、什么图案等,包装申请专利也同样可以。
相对来说外观设计更加具有针对性,而且保护也更加全面。
外观设计专利必须要制定用途,比如酒瓶外观,只能在酒类包装过程中受保护;但是版权却不同,可以保护所有商品,比如这个酒瓶外观用来装饮料也可以受到保护。
外观设计专利的有效期为10年,版权为50年。版权的保护时间较长。
但是遇到诉讼案件时,外观设计专利更容易举证,而版权举证较为困难。
❽ 商标专利和产品专利
首先纠正你几个错误:1、不管是学术界还是法律实务都似乎没有商标专利一说!可以申请专利的,不仅仅只有产品、美术作品、制作工艺流程等智力成果都可以申请专利保护。2、商标和专利保护的内容不同,根据我国《商标法》及其实施细则、《专利法》及其实施细则有明确规定。 如果你公司没有懂相关知识的人员,最好找一个知识产权代理公司,最好先考查下对方的相关实力,特别是专利的申请,是有一定的技术含量的,一件专利申请的文书撰写质量的好坏直接决定该产品的保护力度,对将来维权和阻止竞争对手仿冒都有决定性的意义。商标申请的过程比较简单、技术含量也不高。再者,提醒有些代理机构不具备专利代理资质。
❾ 专利与产品保护的区别
专利明确的是一种
排他权
,有了专利可以阻止他人未经许可实施
专利产品
产品保护其实挺广泛,专利是其中一种,其它还包括技术秘密的保护\商标的保护等等,甚至营销手段都是产品保护的手段.